计算机软件著作权名称是否构成商标侵权?


要判断计算机软件著作权名称是否构成商标侵权,首先我们得明白几个关键的法律概念。商标侵权,简单来说,就是未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,或者有其他干涉、妨碍商标注册人使用其注册商标,损害商标注册人合法权益的行为。 计算机软件著作权则是软件开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有权利。软件名称作为软件的一部分,通常也受到著作权的保护。 根据《中华人民共和国商标法》第五十七条规定,有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。 判断计算机软件著作权名称是否构成商标侵权,一般要从以下几个方面考虑。一是看软件和商标核定使用的商品或服务是否相同或类似。如果软件的功能、用途、用户群体等与商标所涉及的商品或服务相近,就可能构成类似。二是比较软件名称和注册商标是否相同或近似。这要从文字的字形、读音、含义,图形的构图及颜色,或者各要素组合后的整体结构等方面进行综合判断。如果两者相似,并且容易使相关公众对商品或服务的来源产生混淆,那么就可能构成商标侵权。 此外,如果软件开发者在确定名称时,已经尽到了合理的注意义务,不知道也不应当知道该名称可能侵犯他人商标权,并且能够证明该名称是其独立创作的,那么在一定程度上可以减轻或者免除侵权责任。但如果明知或应知侵权而使用该名称,就要承担相应的法律责任,包括停止侵权、赔偿损失等。总之,判断是否构成商标侵权需要综合多方面因素进行考量。






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