软件侵权如何界定?
我开发了一款软件,投入了很多时间和精力。最近发现市场上有一款类似的软件,功能和界面都跟我的很像,我怀疑对方侵权了。但我不太清楚法律上对软件侵权是怎么界定的,想知道在什么情况下能判定对方构成软件侵权呢?
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软件侵权的界定需要从多个方面进行综合判断。首先,要明确软件著作权的概念。软件著作权是指软件开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有权利。简单来说,就是软件开发者对自己开发的软件拥有的一种受法律保护的权利,别人不能随意使用、复制、修改等。 依据《中华人民共和国著作权法》和《计算机软件保护条例》,判定软件侵权可以从以下几个关键方面入手。 一是看软件的表达形式是否相似。这里的表达形式包括代码、界面布局、操作流程等。如果两款软件的代码存在大量相同或实质性相似的情况,就很可能构成侵权。不过,代码的比对需要专业的技术人员进行。对于界面布局和操作流程,如果相似度极高,也可能被认定为侵权。比如,两款软件的主界面布局几乎一样,按钮的位置、颜色、功能都相同,用户在操作时的体验也基本一致,这就可能存在侵权问题。 二是看是否存在复制行为。复制是软件侵权中常见的方式。如果一方未经软件著作权人的许可,将其软件的全部或部分进行复制,不管是复制到硬盘、光盘还是其他存储介质上,都属于侵权行为。例如,有人直接拷贝了他人软件的安装包进行传播和销售,这显然是侵权的。 三是看是否存在演绎行为。演绎是指对原软件进行修改、翻译、注释等创作行为。如果没有得到著作权人的授权,对软件进行演绎创作并传播,也会构成侵权。比如,将一款英文软件未经授权翻译成中文并发布,就是一种演绎侵权行为。 此外,如果有证据证明侵权方接触过被侵权的软件,同时又开发出了相似的软件,在没有合理的解释下,也会增加侵权判定的可能性。比如,侵权方的员工曾经在被侵权方的公司工作过,接触过相关软件的开发资料,之后该员工所在的公司就推出了类似软件,这种情况下侵权的嫌疑就比较大。

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